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當(dāng)前位置: 首頁出版圖書人文社科法律法律法規(guī)刑法刑事庭審制度研究

刑事庭審制度研究

刑事庭審制度研究

定 價:¥25.00

作 者: 龍宗智著
出版社: 中國政法大學(xué)出版社
叢編項: 司法文叢
標 簽: 刑事法

ISBN: 9787562020950 出版時間: 2001-11-01 包裝: 平裝
開本: 21cm 頁數(shù): 443 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  內(nèi)容提要庭審是刑事訴訟的中心和重心,建構(gòu)合理的庭審制度理論對于別事拆訟研究具有重要的、基礎(chǔ)性的價值。而且新刑事訴訟體翻下的庭審環(huán)節(jié),是各種矛盾和沖突的集中體現(xiàn)。通過探討庭審的基本理論以及現(xiàn)實中的矛盾和沖突,研究整體上的制度協(xié)調(diào)和微觀意義的制度填充,對于新的刑事訴訟體制的完善和有效運行具有十分重要的意義。本著作共分10章,前四爭論述庭審制度的一般性問題,如庭審的要素、功能和價值目標;庚審的基本原則和原理;庭審制度的前現(xiàn)代類型和現(xiàn)代類型的比較研究;關(guān)于中國新的庭審方式的特征與模式等,可謂“總論”。后六章則屬于“分論”的內(nèi)容。分別論述庭前的公訴審查和證據(jù)開示程序,庭審調(diào)查和辯論程序的基本問題,法庭公訴和辯護中的問題。爾后,對庭審調(diào)查的重點和難點——人汪調(diào)查進行了專門研究,對法官的審理和裁判作了專門研究。刑事庭審,是指法官在其他訴訟關(guān)系人的參與下在刑事法庭以特定方式審理刑事案件的活動。為實現(xiàn)其功能,法庭審判應(yīng)具備四大要素:(1)主體要素。法官與控辯雙方是庭審訴訟主體,證人、鑒定人、翻譯人員等因起輔助作用是庭審法律關(guān)系主體,法官是起決定性作用的庭審主體;(2)客體要素,即刑事案件;(3)時空要素。庭審進行于特定時空,莊嚴性為其空間特性,連續(xù)性為其時間特性。法庭設(shè)置方式屬于“法院生態(tài)學(xué)安排”的內(nèi)容,可以反映庭審的精神和結(jié)構(gòu);(4)方式要素。法官和其他庭審主體采用哪些步驟、行為和程序以推進和完成庭審。庭審方式在相當(dāng)程度上取決于訴訟中控、辯、審三方的關(guān)系構(gòu)造及其互動作用。庭審的意義是“定紛止爭”,其具體功能包括:(1)事實查驗功能;(2)法理釋明功能;(3)沖突處五及其正當(dāng)化功能。庭審的價值目標,一是實現(xiàn)客觀公正,二是實現(xiàn)訴訟效率。實現(xiàn)庭審功能和價值目標,需要一種合理的結(jié)構(gòu)和機制,其構(gòu)成要素即庭審的原則,即“指定方向,但保留余地的‘最優(yōu)化規(guī)定’”。作為一個原則體系,庭審原則可以具體分為三個部分。一是構(gòu)造庭審格局,形成審理基礎(chǔ)的結(jié)構(gòu)原則;二是在案件審理過程中應(yīng)遵循的操作性審理原則;三是法官裁決案件應(yīng)當(dāng)服從的裁判原則。作為一種“王方組合”,庭審的結(jié)構(gòu)原則包括:(1)法官獨立。法官在審判中不受干涉,只服從法律。(2)法官中立。一是利益規(guī)避;二是角色分離;三是法定法官。(3)司法至上。法官因裁判職能和結(jié)構(gòu)地位,對訴訟過程有權(quán)威性作用并產(chǎn)生決定性影響。(4)訴拜平等。要求平等獲得與案件有關(guān)的信息:被告人成為訴論主體并獲得訴訟關(guān)照;辯護權(quán)的肯定和保障是訴辯平等的重點。刑事庭審的審理原則包括:(1)審判公開。尤其是應(yīng)妥當(dāng)處置審判公開與相關(guān)利益的沖突:一是根據(jù)公共利益需要限制公開審理。二是實行局部不公開的審理制度。三是在審判公正與新聞自由的沖突關(guān)系中,對審判公開的方式作適當(dāng)?shù)倪x擇。四是建立訴論筆錄的公開制度。(2)直接言詞。要求實際上的法官“在場”而非缺位,要求口證辯論。(3)辯論質(zhì)證。審判須以雙方的攻擊防御為基礎(chǔ),采用抗辯舉征和質(zhì)證。(4)集中審理。審判應(yīng)持續(xù)進行,一氣呵成,以實現(xiàn)迅速審判和正確裁判。刑事庭審的裁判原則包括:(1)訴判同一性。要求法院審判受起訴范圍的限制。(2)證據(jù)裁判。刑事裁判須以事實為根據(jù)而認定事實,應(yīng)當(dāng)憑證據(jù)。(3)依法裁判。反對任何枉法的、違法的,以及無法律根據(jù)的任意性裁判。(4)有利于被告。在信息有限而存在多種可能的情況下,應(yīng)當(dāng)作出“疑義有利于被告人”的選擇。其意識預(yù)沒是:寧縱無枉。刑事庭審的結(jié)構(gòu)可以分為前現(xiàn)代結(jié)構(gòu)與現(xiàn)代結(jié)構(gòu)。前現(xiàn)代結(jié)構(gòu)包括:(1)彈助式與糾問式結(jié)構(gòu);(2)前現(xiàn)代的混合式結(jié)構(gòu);(3)反理性的特別審判結(jié)構(gòu)。反理性結(jié)構(gòu)的特征是法官不獨立;采用非人道和反理性的方法獲取供詞和證詞,并將其作為定案根據(jù);任意的、無程序保障的庭前羈押;先入為主,有罪推定:被告人喪失了主體地位,并無辯護和辯解的權(quán)利。現(xiàn)代刑事庭審結(jié)構(gòu)在具有符合理性的一些共同特征的基礎(chǔ)上,可以分為英美法系的當(dāng)亭人主義審判結(jié)構(gòu),大陸法系的職權(quán)主義審判結(jié)構(gòu),以及所謂“混合制”結(jié)構(gòu)。不同的訴訟結(jié)構(gòu),在本質(zhì)上是探求案件真實的不同方式、不同路徑。職權(quán)主義系采用“調(diào)查確信法”,即“親口嘗梨子”的方法;而當(dāng)事人主義則采用“鮮論確信法”,即“旁觀者清”的方法。在客觀真實、訴訟公正、訴訟效率以及對訴訟條件和資源的要求方面,不同結(jié)構(gòu)具有不同的功能。在制度借鑒方面,要認識所得往往和所失相伴,審判方式“沒合”后仍具有一種基本傾向和特點,由于各方面的原因,向當(dāng)事人主義借鑒是一種更為普遍的趨勢。我國新的庭審結(jié)構(gòu)(即度審方式)在庭前程序、庭審程序、訴訟主體的權(quán)利和義務(wù)以及審決機制等方面均具有獨特性,是一種具有中國特色的混合式庭審方式,可以說是中國傳統(tǒng)和固有的制度因素、現(xiàn)代職權(quán)主義以及當(dāng)事人主義三大要素的糅合。研究我國庭審模式必須注意我國度審制度的運行條件和背景。在我國借鑒當(dāng)事人主義的庭審制度改革,將受到本土資源的頑強抵抗、限制和改造。其中包括文化、政策、制度和實際資源的四大限制。造成不徹底的實質(zhì)化、不充分的對抗性、不完全的平等制以及不夠規(guī)范的操作方式。而運行中的最大矛盾是控辯式程序與追求實質(zhì)真實的沖突。改革完善庭審制度的目標模式為具有中國特色的灰色模型,改善的主要路徑是磨合、調(diào)和以及局部和全局的整合。而改革的具體內(nèi)容包括法庭角色的調(diào)運、合議庭功能的強化、質(zhì)汪制度的加強、證據(jù)規(guī)則的建立和完善、控辯平等的推進、辯護功能的強化,以及庭前程序的調(diào)整等。庭前程序的改革向貫徹排除預(yù)斷原則邁進了一大步,同時照顧了新舊制度的街接以及司法的現(xiàn)實,但仍存在問題:排除預(yù)斷的立法意圖未達到的可能,庭前法官了解案情不全面可能造成“預(yù)斷的扭曲”,庭前審查的內(nèi)容不確定,以及實體審查不能排除而可能導(dǎo)致新的“庭審走過場”。根據(jù)存在的問題、目前的條件,借鑒國外的制度,可實行“三步走”的庭前程序改革。第一步是實行全面移送材料、建立審前討論會制度等改良性措施;第二步是借鑒“起訴狀一本主義”,減少材料移送內(nèi)容,實行基本的程序?qū)?;第三步是待條件成熟,建立預(yù)審制度,并且實行預(yù)審法官和庭審法官相分離,切實貫徹排除預(yù)斷原則。庭前程序改革的又一重要內(nèi)容是建立控辯雙方的證據(jù)開示程序。證據(jù)開示是實現(xiàn)訴訟的公正與效率的重要舉措。應(yīng)當(dāng)借鑒國外的成熟經(jīng)驗盡快地建立中國的證據(jù)開示制度。這種開示應(yīng)當(dāng)是全面開示而非局部開示;是雙方開示而非單方開示;是強制性開示而非自愿性開示。在庭審調(diào)查和辯論程序中,一系列有爭議的問題需要解決。一是庭審順序如何確定。就此.第一項原則是有恒有變——被告、被害人應(yīng)首先詢問,其余視情況靈活安排調(diào)查順序;第二項原則是先控后辯,舉征依次進行;第三項原則是控、辯、審結(jié)合確定具體案件的調(diào)查順序與方法。法官“主導(dǎo)庭審”的提法不妥。二是訴訟異議和訴訟辯論制度。在庭審調(diào)查中提出和裁決訴訟異議對庭審的公正性和有序化具有重要的作用。我國訴訟異議制度的突出特點是法官的積極干預(yù)。訴訟辯論可以分為調(diào)查階段的辯論和辯論階段的辯論,兩種辯論具有不同的內(nèi)容和功能。三是證據(jù)移送和庭后“默讀審判”及相關(guān)問題。目前條件下一定程度的“默讀審判”還無可厚非。庭審筆錄制作和查閱核實制度應(yīng)當(dāng)適應(yīng)度審制度變更的需要而改進。法庭公訴與辯護關(guān)注三個問題。一是公訴變更。檢察機關(guān)有改變、追加和撤回公訴的需要和權(quán)利,但應(yīng)不妨礙辯護權(quán)的行使,同時在某些環(huán)節(jié)應(yīng)接受司法審查。公訴機關(guān)撤回起訴后再起訴應(yīng)符合法定條件。二是檢察機關(guān)的量刑建議。大陸法系檢察官量刑建議較為普遍,英美法系尤其是美國亦有相當(dāng)?shù)陌l(fā)展。在我國發(fā)展檢察官量刑建議制度有利于進一步發(fā)揮控訴功能,有利于制約法官自由裁量權(quán)。但具體方式可以根據(jù)案件情況有一定的靈活性。三是律師辯護的機制與值得注意的問題。建立于“相對制度”基礎(chǔ)上的裁判哲學(xué),為現(xiàn)代訴訟中的律師辨護提供了法理根據(jù)。律師辯護在處理維護被告人合法權(quán)益與辯護律師的獨立地位、律師對法庭的真實義務(wù)與律師“維權(quán)”、“保密”責(zé)任等相矛盾時,應(yīng)當(dāng)守住法律界限,注意價值平衡,有效地維護被告的合法利益。應(yīng)當(dāng)看到律師義務(wù)與官方護法義務(wù)的聯(lián)系與區(qū)別,只要律師未突破法律底限,對其活動要有一定的寬容性,包括設(shè)置律師庭審言論豁免權(quán)。人證調(diào)查是庭審調(diào)查制度的難點和重點。應(yīng)通過改善作證環(huán)境、增強制度剛性、強化書面證言、確立免證制度等強化和完善證人作證制度。鑒于司法的現(xiàn)實需要,應(yīng)當(dāng)規(guī)范書面證言的運用制度。對證人不出庭的情況下書面征言的使用,應(yīng)當(dāng)根據(jù)訴訟的原則和現(xiàn)實的情況同時借鑒國外的成熟經(jīng)驗確定合理可行的規(guī)則;對書面供汪與當(dāng)庭供證相矛盾時書面供證的運用也應(yīng)當(dāng)作出規(guī)范,在被告人或證人出庭的情況下書面供證可以作為彈劾證據(jù),在一定條件下也可以作為獨立征據(jù)。交叉詢問是我國度審制度改革后原始人證調(diào)查的主要方法,但由于制度背景的制約,我國的交叉詢問至現(xiàn)出自身的特點,如范圍和效力有限、多極化、“和合”性以及屬于“技術(shù)方法型”而非“權(quán)利技術(shù)型”。完善交叉詢問制度須設(shè)置運行條件,把握對抗限度,尤其要確立適當(dāng)?shù)慕徊嬖儐栆?guī)則。如詢問相關(guān)性規(guī)則、反對誘導(dǎo)性詢問規(guī)則、意見規(guī)則、反對復(fù)合性問題及其他可能導(dǎo)致混亂的問題的規(guī)則,以及不得威脅證人、不得損害證人的人格尊嚴等。對質(zhì)詢問是人證調(diào)查的必要補充。法官作為庭審的主持人和裁判者,是庭審的靈魂。法官的庭審權(quán)力包括訴訟指揮權(quán)、事實查證權(quán)和實體判決權(quán)。法官訴訟指揮權(quán)包括庭審引導(dǎo)權(quán)、規(guī)則維護權(quán)和秩序維持權(quán)。法官還具有事實查證權(quán),承擔(dān)查汪責(zé)任,但不承擔(dān)汪明責(zé)任。法官在事實查證方面應(yīng)當(dāng)以聽汪為主,職權(quán)調(diào)查為輔。法官當(dāng)庭一證一認一般限于證據(jù)的證據(jù)能力即可采性;對證據(jù)的證明力一般應(yīng)采用綜合認定的方式,而綜合認定又可以分為當(dāng)庭綜合認證和不當(dāng)庭綜合認證(以刑事判決認征)。法官庭外調(diào)查核實證據(jù),作為其職權(quán)運用的一種特殊方式,應(yīng)當(dāng)遵循法律的限制。在兩難的情況下,對證人的詢問可以采用庭外開庭的特別方法解決。法官庭外調(diào)查所取證據(jù)應(yīng)當(dāng)再經(jīng)庭審。在陪審制度方面,英美法系的陪審制與大陸法系的參市制有不同的功能,但參市制中陪審人員的依附性以及作為非專業(yè)人員去解決專業(yè)性法律問題的勉為其難,使其很難發(fā)揮有效的作用。有鑒于此,要挽救我國基本形同虛設(shè)的人民陪審制度不能只是修修補補,而應(yīng)另辟蹊徑,即借鑒陪審團制度。但又須考慮資源承受力等,因此可以采用過渡性的先行試驗方法。刑事裁判能否改變起訴罪名,司法解釋對此予以認可。然而從法理上分析,由于辯論原則和辯護原則的限制,法官不能隨意確定和改變罪名從而造成“突襲裁判”。但為避免“突襲裁判”和因技術(shù)瑕疵造成無法打擊犯罪的兩難,可以設(shè)置一種“改變罪名通知程序”。在判決形式上,最高人民法院以司法解釋創(chuàng)造了一種新的判決形式——“不負刑事責(zé)任”的判決,屬于越權(quán)解釋,且解釋不妥。就判決書制作,說理不足是我國多年來制作判決的通病,為保證判決的理性和正當(dāng)性,制約法官自由裁量,刑事判決應(yīng)當(dāng)從事實論證和法理論證兩個方面加強判決理由。包括改革制判方式,論證法官心證的形成過程,重點說明證據(jù)和事實上的疑難之處;可借鑒“對話——論證”的法理分析模式,判決制作應(yīng)說明案件性質(zhì)的判定根據(jù),對情節(jié)和雙方訴訟意見有合情、合理的分析,必要時對法律適用應(yīng)當(dāng)有具體約分析和說明。判決書制作圖案而異,詳略得當(dāng)。刑事判決的既判力以及對“一事不再理”原則的認可與否。在我國刑事審判中,可以對生效判決提起不利于被告的再審,也可以由檢察機關(guān)根據(jù)新的證據(jù)再次起訴,即從縱、橫兩個方面進行“一事再理”,這有悖于國際刑事司法的最低標準,不利于維系法院判決既判力以及公民的法律安全,應(yīng)當(dāng)予以修改。

作者簡介

  男,四川人,1954年9月生于成都。1970年12月入伍,歷任戰(zhàn)士、班長、排長、防化技術(shù)員、干事、軍事檢察院檢察員、副檢察長、檢察長,后任成都軍區(qū)軍事檢察院副檢察長,大校軍銜。

圖書目錄

目錄

前言
內(nèi)容提要
第一章序論
第一節(jié)度審的構(gòu)成和法庭的設(shè)置
一.庭審的構(gòu)成要素
二.庭審設(shè)置的社會學(xué)和符號學(xué)意義
三.法庭位置及其文化心理分析
第二節(jié)庭審的功能和價值目標
一.庭審的功能
二.庭審的價值目標
第三節(jié)庭審制度研究的意義
一.庭審在訴訟程序中的中心
二.新庭審方式的合理化問題亟待探索
三.由研究現(xiàn)狀看庭審制度研究需要加強
第二章刑事庭審的原則和原理
第一節(jié)刑事庭審的結(jié)構(gòu)原則
一.法官獨立
二.法官中立
三.司法至上
四.訴辯平等
第二節(jié)刑事庭審的審理原則
一.審判公開
二.直接言詞
三.辯論質(zhì)證
四.集中審理
第三節(jié)刑事庭審的裁判原則
一.訴判同一
二.證據(jù)裁判
三.依法裁判
四.有利被告
第三章庭審結(jié)構(gòu)類型比較研究
第一節(jié)前現(xiàn)代刑事庭審結(jié)構(gòu)
一.彈劾式與糾問式庭審結(jié)構(gòu)
二.前現(xiàn)代的混合式庭審結(jié)構(gòu)
三.反理性的特別審判類型
第二節(jié)現(xiàn)代刑事庭審結(jié)構(gòu)
一.英美法系當(dāng)事人主義審判結(jié)構(gòu)
二.大陸法系法官職權(quán)主義審判結(jié)構(gòu)
三.對兩種審判結(jié)構(gòu)的比較評價
四.關(guān)于審判結(jié)構(gòu)的“混合”發(fā)展
第四章我國刑事庭審方式的特色與模式
第一節(jié)庭審制度的中國特色及模式界定
一.新刑事庭審方式的“中國特色”
二.我國刑事庭審的模式與基本問題分析
第二節(jié)新庭審方式的生存困境及運行效應(yīng)
一.新庭審方式所受限制
二.新庭審方式的運行效應(yīng)
第三節(jié)改革完善刑事庭審制度的目標模式及路徑
一.改革的目標模式:灰色模型與中國色彩
二.改善的具體路徑:磨合.調(diào)合與整合
三.庭審制度進一步改革完善的主要內(nèi)容
第五章庭前程序研究
第一節(jié)庭前審查程序研究
一.庭前程序的當(dāng)前模式.特點及其利弊
二.庭前程序的比較研究
三.情況的分析與道路的選擇
第二節(jié)證據(jù)開示程序研究
一.證據(jù)開示的概念.內(nèi)容和意義
二.國外證據(jù)開示程序的要點和法理
三.關(guān)于我國證據(jù)開示的制度設(shè)置
第六章庭審調(diào)查和辯論程序研究
第一節(jié)關(guān)于證據(jù)調(diào)查的順序與方法
一.證據(jù)調(diào)查的順序
二.具體案件中調(diào)查順序與方法的確定
第二節(jié)被害人作為公訴案件當(dāng)事人制度評析
一.被害人作為公訴案件當(dāng)事人有悖法理
二.現(xiàn)行法律框架下對被害人參訴問題的把握
三.今后的改革:恢復(fù)和加強被害人訴訟參加制度
第三節(jié)對物證.書征等非陳述征據(jù)的調(diào)查
一.證據(jù)來源的說明
二.關(guān)聯(lián)證據(jù)的提出
三.物證.書證調(diào)查的具體方法
四.視聽資料和照片的調(diào)查方法
第四節(jié)關(guān)于訴訟異議與訴訟辯論
一.關(guān)于訴訟異議
二.關(guān)于訴訟辯論
第五節(jié)關(guān)于證據(jù)移送和庭后“廢話審判”及相關(guān)問題
一.庭審調(diào)查后的證據(jù)材料移送
二.關(guān)于庭后“默讀審判”的問題
三.關(guān)于法庭記錄的制作與審閱
第七章人證調(diào)查特別研究
第一節(jié)征人出庭作證及其制度完善
一.證人不出庭嚴重損害了審判的公正性
二.證人不出庭反映了我國刑事司法制度中的深刻矛盾
三.以“綜合治理”的方式完善證人出庭作證制度
第二節(jié)書面證言的運用與直接言詞原則的變通
一.言詞訴訟原則及書面證言使用的利弊
二.使用書面證言的一般性要求
三.我國刑事庭審中書面證言的使用條件
第三節(jié)書面供證與當(dāng)庭供證相矛盾時書面供證的運用
一.書面供證與當(dāng)庭供證相比較的證明力與可靠性
二.存在言詞證據(jù)的情況下書面供證使用的可能性
三.有關(guān)法律規(guī)范的確立方式探討
第四節(jié)人證調(diào)查方式之一:交叉詢問
一.交叉詢問的程序.規(guī)則及適用條件
二.我國刑事庭審中交叉詢問的特點
三.司法實踐中運用交叉詢問應(yīng)注意的幾個問題
第五節(jié)人證調(diào)查方式之二:對質(zhì)詢問
一.制度背景和立法例
二.對質(zhì)詢問的意義
三.對質(zhì)詢問的實施要求
四.對質(zhì)詢問制度的進一步完善
第八章法庭公訴與辯護研究
第一節(jié)關(guān)于公訴變更
一.公訴變更的意義及立法的疏漏
二.公訴變更權(quán)的歸屬
三.公訴變更的程序
四.撤回起訴及再起訴問題
第二節(jié)關(guān)于檢察官的量刑建設(shè)
一.英美法系檢察官的量刑建議
二.大陸法系檢察官的量刑建議
三.我國檢察官的量刑建議問題
第三節(jié)關(guān)于刑事僻護及其正當(dāng)性與合法性界限
一.“相對制度”——刑事辯護制度的法理基礎(chǔ)
二.法庭辯護活動及辯護律師的獨立性
三.辯護律師對法庭的真實性義務(wù)
四.關(guān)于律師庭審言論豁免權(quán)問題
第九章法官審理和判決問題研究
第一節(jié)關(guān)于法官的審理權(quán)力和責(zé)任
一.法官訴訟指揮權(quán)的內(nèi)容
二.法官在事實和證據(jù)問題上的責(zé)任
三.法官庭審聽證與職權(quán)調(diào)查的關(guān)系
第二節(jié)法官認證問題研究
一.對法官認證的不同看法
二.法官認證的必要性及其限度
三.認證問題的具體處理方式
第三節(jié)法官庭外調(diào)查核實證據(jù)
一.庭外調(diào)查核實的性質(zhì)和意義
二.庭外調(diào)查核實的條件與范圍
三.庭外調(diào)查核實所采用的手段
四.庭外調(diào)查的方式以及對調(diào)查結(jié)果的處理
第四節(jié)我國陪審制度模式的選擇
一.英美法系的陪審制度模式
二.大陸法系的陪審制度模式
三.兩種陪審制度的功能分析
四.我國陪審制度模式與路徑的選擇
第十章刑事判決研究
第一節(jié)關(guān)于判決改變罪名問題
一.目前立法和司法解釋的立場
二.法院直接改變罪名有悖法理
三.合理設(shè)計罪名改變程序
第二節(jié)關(guān)于“不負刑事責(zé)任”的判決方式
一.司法解釋創(chuàng)造新的判決方式
二.對“不負刑事責(zé)任”判決方式的分析
三.判決方式的比較研究
第三節(jié)關(guān)于判決書應(yīng)加強判決理由
一.說明判決理由的意義和實務(wù)中的問題
二.關(guān)于加強證據(jù)與事實的分析論證
三.關(guān)于加大判決書法理分析的力度
四.正確處理判決理由撰寫的繁簡關(guān)系
第四節(jié)關(guān)于刑事判決的既判力
一.“一事不再理”原則及其意義
二.“一事不再理”原則的實現(xiàn)方式
三.中國刑事訴訟貫徹“一事不再理”原則的問題

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